Наследники — в очередь: как разделить недвижимость без завещания

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследники — в очередь: как разделить недвижимость без завещания». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


В суде рассматривалось дело: после кончины папы сын по завещанию наследовал земельный надел и гараж. Однако на раздел имущества подала заявление и бывшая супруга волеизъявителя, апеллируя тем, что участок был получен от администрации, а приватизация осуществилась в период законного брака с отцом наследника.

Если наследство было приватизировано в период брака

Бывшая супруга потребовала, чтобы суд выделил ей долю в совместно нажитом имуществе, следовательно, изъял оную из общей наследственной массы. Сначала суды не удовлетворили иск, ссылаясь на то, что приватизированный участок был личной собственностью умершего человека, соответственно, его делить нельзя.

Но Верховный суд принял другое решение. Позиция такова, что приватизация не является безвозмездной сделкой, которая порождает появление личной собственности супруга.

Под приватизацией понимают акт публичного органа власти, вследствие которого передают имущество в личную собственность. Поэтому надо применять общие правила о появлении совместной собственности, приобретенной в браке.

Поэтому половину земельного надела было решено признать собственностью наследодателя и его бывшей жены, а сыну пришлось смириться с таким решением суда.

Наследование по закону и по завещанию

Должным образом составленное и удостоверенное завещательное распоряжение — бесспорный документ для нотариуса и наследников. Воля умершего — закон, который должен быть исполнен. Наследодатель может передать свое имущество в наследство по завещанию даже не родственнику, учредить наследственный фонд с определенной целью, завещать собственность организации или государству.

И только в отсутствие завещательного документа, либо в отношении незавещанного имущества, может быть применен порядок наследования по закону. Он предусматривает переход собственности умершего наследодателя к его ближайшим родственникам (отец, мать, дети, супруг). По близости родства они разделены на 8 очередей наследования, и каждая последующая очередь призывается в отсутствие правопреемников предыдущей. Если нет родственников, право наследовать приобретают пасынки, отчим, мачеха и иждивенцы умершего, даже когда они не связаны кровным родством.

Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.

Человек заранее составляет завещание для того, чтобы распределить имущество между людьми после его смерти. При наличии завещания уже не важно, что прописано в законе ГК РФ 62, кто имеет больше прав, а кто меньше. Все имущество распределяется согласно составленному и заверенному у нотариуса документу. Завещание вступает в законную силу только после смерти его составителя. И у этого документа гораздо больше прав, чем может показаться.

Например, после смерти отца, жена и дети становятся полноправными владельцами его загородного дома в порядке первой очереди. Но если составлено завещание, все меняется.

Пример. Владимир составил завещание при жизни, т. к. тяжело болел. У него был взрослый сын, жена и пасынок. С родным сыном Владимир не общался и он жил в другом городе. После смерти в завещании было сказано, что квартира достанется жене, загородный дом перейдет пасынку, а родной сын в таком случае ничего не получает. Бывшая жена Владимира уже сама будет решать, как распоряжаться недвижимостью: разделить с сыном или оставить себе. Если бы имущество Владимира разделялось согласно порядку наследования, пасынку бы ничего не досталось, т. к. он не ближайший родственник. Но согласно завещанию, именно пасынок и получил загородный дом, а родной сын не получил ничего.

Какое имущество указывать в завещании?

Для начала определите имущество, которое собираетесь завещать. Это не обязательно должна быть квартира, банковский вклад или машина. Завещать можно все что угодно: ценные вещи, купленный участок земли под строительство или гараж. Заявитель может завещать наследникам и будущие права. Например, он собирается опубликовать книгу и в случае случайной смерти планирует отдать гонорар за свой труд ближайшему родственнику или другу. В случае отсутствия завещания все имущество распределяется согласно закону.

При составлении завещания не обязательно расписывать подробно, какое именно имущество собираетесь передать. Достаточно просто указать: «Имущество, которое останется после моей смерти, в чем бы оно ни находилось, прошу передать брату (Ф. И. О) или другу (Ф. И. О.)».

Читайте также:  Как сообщить в налоговую о покупке квартиры в 2023 году

Основы законодательства РФ о наследовании

Основные сведения о наследстве, наследниках и наследовании содержатся в гл. V Гражданского Кодекса России. Там можно узнать, что наследование осуществляется либо по завещанию, либо по закону.

В течение 6 месяцев после открытия наследства все наследники, готовые его принять, должны сообщить об этом нотариусу по месту жительства наследодателя или по месту нахождения наследственного имущества. Раздел имущества происходит только между наследниками, согласившимися его принять.

Наследниками по завещанию может стать абсолютно любой человек, группа людей, любая организация или группа организаций. Распределение долей между наследниками происходит согласно воле наследодателя, отраженной в заверенном нотариусом завещании. В ряде случаев функцию заверения завещания могут исполнять не нотариусы, а другие должностные лица.

Права наследодателя по распределению своего имущества ограничены законодательством. Нетрудоспособные родственники, являющиеся наследниками по закону, независимо от завещания получают не менее половины того, что получили бы, если бы завещания не было. Нотариусы извещают об этом наследующих по завещанию и добиваются выделения доли нетрудоспособных наследников.

Если завещания нет, наследование происходит по закону. Этим способом могут наследовать только родственники наследодателя и местные органы власти. Если наследников нет, имущество переходит в собственность местных властей.

Такое имущество называется выморочным. Родственники наследодателя разделены на очереди наследования. Если в предыдущей очереди есть хотя бы один наследник, претенденты последующих очередей не получают ничего. Законодательство определяет 7 очередей наследования:

  1. Дети, супруги и родители наследодателя.
  2. Братья и сестры, дедушки и бабушки.
  3. Дяди и тети.
  4. Прадедушки и прабабушки.
  5. Дети племянников и племянниц, братья и сестры дедушек и бабушек.
  6. Двоюродные: внуки и внучки; племянники и племянницы; дяди и тети.
  7. Пасынки, падчерицы, отчим, мачеха.

Круг наследников в зависимости от обстоятельств может быть чрезвычайно широким. Часть из них действительно может не знать ни о наследстве, ни о самом наследодателе. Такие наследники не могут обратиться к нотариусу в установленный законодательством срок — 6 месяцев после открытия наследства.

Раздел имущества производится без учета интересов таких людей. Но право на наследство они не теряют и могут восстановить его через суд. Если это произойдет, раздел имущества между наследниками будет проведен еще раз, с учетом прав нового претендента.

Непринятие наследства

Факт отказа от наследства можно оформить нотариально. Для отказа достаточно просто написать заявление об отказе от наследства и направить этот документ нотариусу по месту открытия наследства. Остальные бумаги – те же, которые потребуются для принятия наследства. Конечно, можно просто не являться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Это особенно удобно для дальней родни, ведь удастся избежать установления факта родства по суду.

Но вот близким родственникам все-таки лучше использовать официальный отказ. Ведь впоследствии не придется доказывать, что наследство было принято.

Многие удивятся – а зачем людям вообще нужно право отказа от наследования? А все дело в том, что не только имущество наследуется наследниками без завещания, но и все долги, которые успел завести наследодатель при жизни. В иных ситуациях объем долгов в разы превышает наследство. И наследникам не всегда бывает выгодно принимать эти обязательства на себя.

К юристу за помощью обратилась Лидия С. У нее умер отец – не оставил завещания, зато оставил несколько кредитов и долг по ЖКХ. Наследство составляет всего лишь однокомнатная квартира, причем не в Москве, где проживал отец, а в Тверской области. Лидия не хотела платить за своего отца и не знала, как уклониться от этого. Адвокат сообщил, что никто не обязывает Лидию принимать наследство. Она вправе написать нотариусу отказ от наследства. Данный отказ официально дистанциирует женщину от ответственности по долгам отца и будет убедительным доказательством ее непричастности в случае, если кредиторы обратятся в суд.

Но просто так от наследства не получится отказаться, если в числе призываемых наследников имеется несовершеннолетний ребенок. Нотариус не примет отказ, если не будет предоставлено разрешение органов опеки. Таковое разрешение получить можно лишь при условии, если удастся доказать, что наследство станет обременительным для ребенка. Например, если у наследодателя были долги, или имущество не имеет ликвидности.

Согласно действующему законодательству, человек может составлять завещание неограниченное количество раз. Но при этом действует правило, если в новом завещании изменены распоряжения, указанные в предыдущем, то именно последний документ приобретает юридическую силу, а все предыдущие становятся негодными.

Поэтому если наследодатель указал в завещании одного наследника, он в дальнейшем может составить второе завещание, где будут указаны совсем другие наследники. И первое, и второе будут действительны. Но если гражданин составил два противоположенных документа в один день в разных нотариальных конторах, наследникам придется изрядно попотеть, доказывая в суде, какое из завещаний было подписано позже другого. В противном случае никто не получит завещание.

Пять случаев, когда завещание не поможет получить наследство

Интересно все-таки у нас люди иногда трактуют законы.

Читайте также:  Пособие по утере кормильца в 2023 году в РБ

Вот, например, недавно занимался оформлением сделки по купле-продаже квартир. Одному из участников нужно было оформить ипотечный кредит (денег не хватало) – так он предложил банку в залог другую свою квартиру в Москве. И все бы ничего, если бы не один маленький нюанс: квартиру ему завещала тетушка, а была она на тот момент в добром здравии и на тот свет явно не собиралась.

Как ни абсурдно это звучит, но мне всерьез пришлось объяснять человеку, что завещание на квартиру не дает ему никаких прав на нее. Более того, даже если наследство откроется, всегда есть вероятность, что его завещание так и не достигнет своей цели, оставшись пустой бумажкой. И вот приблизительный перечень тех случаев, которые могут привести к столь печальному исходу:1) Завещание написал, а после взял и переписалГлавный подвох, который несет в себе завещание – это возможность его изменить или отменить в любой момент.

Закон не запрещает завещателю сколь угодно раз составлять завещание – достаточно обратиться к любому нотариусу и вовсе не обязательно уведомлять его о том, что уже есть другие завещания.

Правило простое: если по одному и тому же предмету есть несколько разных завещаний, действует то, которое было составлено позже всех.

Отследить все завещания наследодателя сейчас очень просто: они включаются в единую базу нотариата.

Любой нотариус может установить, какое завещание было написано последним, а значит, подлежит применению. Так что тетушка может еще не раз передумать и переписать свое завещание на другого наследника.

А племяннику потом, как говорится, сюрприз будет…2) Завещание отменили, но уже в судеДаже если завещание наследодатель в свое время не менял, есть вероятность, что его отменят в суде – уже после того, как откроется наследство. Ведь завещание, как и любую другую сделку, можно оспорить – и, если результат будет успешным, суд признает его недействительным.

И тогда наследование будет происходить по закону – т.е.

Срок давности по принятию наследства

Срок принятия наследства известен — полгода с момента смерти завещателя. Но возможно ли его продлить и если да, в каких случаях?

Согласно 196 статье ГК РФ, суд рассматривает дела, связанные с наследством, в течение трех лет, а исчисляется этот период со дня, следующего за днем, в который произошло событие, ставшее отправной точкой для рассматриваемого судом дела (т.е. со дня смерти покойного наследодателя или признания его умершим). Иными словами, наследники, по тем или иным причинам пропустившие срок принятия наследства, могут оспорить распределение имущества в суде до наступления трехлетней годовщины смерти завещателя.

Этот механизм исчисления применим в общих случаях. Если потенциальный наследник никем не был проинформирован о смерти родственника и о завещании, 3-летний срок исковой давности будет исчисляться от того дня, когда наследователь узнал об этом (ст. 200 ГК РФ).

Если к моменту удовлетворения судом заявления истца имущество наследодателя уже было распределено между прочими наследниками, их свидетельства о праве на наследство будут аннулированы, а доли в наследстве пересмотрены и перераспределены.

Даже если 3-летний срок истек, при наличии соответствующих обстоятельств, можно попытаться оспорить распределение имущества в суде. Согласно ст. 196 ГК РФ исковая давность по наследным делам ограничена десятью годами. Если со смерти наследодателя прошло более 10 лет, суд не примет такой иск к рассмотрению ни при каких обстоятельствах.

Когда трансмиссия не возникает

Вступлению в права трансмиссиара могут помешать следующие нюансы:

  1. Наследник умер до момента открытия наследства. В этом случае его потомки получают имущество по праву представления. Например, у гражданина К. был сын и дочь. Сын умер за год до смерти отца. Когда умирает гражданин К., то помимо его дочери имущество получают дети умершего сына. Таким образом, половину квартиры наследует дочь, а другая половина делится пополам между двумя внучками, которые получают наследство по праву представления.
  2. Трансмиссия не предусмотрена, если преемник пропустил срок принятия наследства и не успел восстановить его через суд.
  3. Умерший претендент вступил в наследство по факту. Подобное происходит в том случае, если наследник начал использовать собственность усопшего, оплачивать счета и т. д. Эти действия приравниваются к принятию наследства через нотариуса.
  4. Наследополучатель написал отказ от имущества покойного родственника. Оспорить или отменить отказную не может ни сам наследник, ни его потомки.

Завещать квартиру можно и Александру Лукашенко, и президенту Александру Лукашенко, но есть нюанс

В своем завещании наследодатель может указать в качестве наследников любых лиц (одно, несколько), тех, кто назван в законе и нет. Также можно завещать юридическим лицам, Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.

— Как часто люди завещают свое имущество и недвижимость государству?

— Бывает, но не часто. При этом не обязательно, что у человека нет наследников по закону. Чаще такие ситуации бывают, когда хотят завещать произведения искусства, библиотеки, когда есть имущество, которое, например, имеет ценность для музея или человек считает, что имущество имеет художественную или историческую ценность. Поскольку закон обязывает нотариусов сохранять сведения о завещании в тайне, говорить о конкретных случаях в практике не смогу, но в общем такое бывало.

Читайте также:  Что будет если не отвечать на звонки мфо

Узнать, переходило ли что-то государству по такого рода завещаниям можно у того органа, который ведет учет такого имущества — Госкомимущества.

— Закон не ограничивает завещателя в том, кому завещать свое имущество. Говорят, обычные люди иногда завещают свои квартиры президенту. Есть разница президенту или физлицу?

Должен ли при составлении завещания присутствовать свидетель?

По общему правилу присутствие свидетеля при составлении завещания является правом завещателя, а не обязательным условием. В такой ситуации свидетель также подписывает завещание и указывает свои личные данные (ФИО и место жительства).

При этом закон выделяет несколько видов завещаний, в составлении которых присутствие свидетеля обязательно:

  • Закрытое завещание. Передается завещателем в заклеенном конверте нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи;

  • Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. Заверяется руководителями учреждений, на территории которых завещатель находился перед смертью, а также подписывается завещателем в присутствии одного свидетеля, который так же ставит свою подпись в документе;

  • Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Если завещание совершается в положении, явно угрожающем жизни завещателя, оно должно быть написано и подписано в присутствии двух свидетелей.

Какие основания для оспаривания используют наследники

Нотариус, прежде чем поставить подпись под завещание, предупреждает завещателя о риске оспаривания в случае несогласия правопреемников с выставленными условиями. Если после кончины наследодателя его преемники посчитают условия ущемляющими их права, есть вероятность попытки признать договор недействительным в судебном порядке.

Цель нотариуса до заверения завещания предусмотреть возможные последствия и снизить риск их наступления, однако полностью предусмотреть дальнейшее развитие событий в жизни наследодателя невозможно, а значит риск признания недействительным завещательного документа с условиями остается высоким.

Как правило, оспорить завещание, условия которого не устраивают претендентов, удается в судебном порядке, если будет установлено, что на момент подписания завещатель не отдавал отчет своим действиям, не был в силах осознать правовые последствия шага.

Помочь с оспариванием может судебно-психиатрическая экспертиза или выявление факт длительной болезни наследодателя, которая мешала осознать происходящее в момент подписания.

Молодая пара купила квартиру, а через три года объявился наследник, претендующий на 1/4 долю — Недвижимость Onliner

В ноябре 2014 года минчанка Ольга вместе с мужем на последние деньги купила квартиру в пригороде. Несмотря на удручающее состояние нового жилья, полная оптимизма молодая пара начала неспешно делать ремонт и налаживать семейный быт.

Спустя три года их жизнь стала похожа на смесь триллера и детектива: объявился наследник, претендующий на долю в квартире. Встав на его сторону, суд почти что признал недействительным договор купли-продажи.

Как такое стало возможно, если сделка была абсолютно честной и законной? Чтобы защитить свою собственность, Ольге и ее мужу пришлось самостоятельно разбираться в запутанной истории.

— Раньше мы с мамой жили в Питере. В 2005 году переехали в Минск, с тех пор проживали на съемной квартире. В 2014 году мама решила продать питерскую квартиру и купить себе небольшую «однушку» в Минске, а на оставшуюся сумму предложила нам с будущим мужем подыскать подходящий вариант, — начинает рассказ Ольга.

В распоряжении Ольги было $45 тыс. Сегодня за эти деньги можно купить столичную «однушку» со сносным ремонтом и необязательно в хрущевке. Осенью же 2014-го, когда средняя цена квадратного метра в Минске достигала $1750, с такой суммой на руках можно было рассматривать лишь квартиры в пригороде.

— Честно говоря, даже для Минского района $45 тыс. было недостаточно. На кредит рассчитывать не приходилось: нам с будущим мужем было всего по 20 лет, мы еще учились и на то время даже $200 нам казались слишком большой суммой, — вспоминает Ольга. — Так что выбирать квартиру приходилось из числа самых скромных вариантов.

Купил квартиру в ипотеку, объявились наследники: что делать?

Предложения такого характера, по сравнению с остальным сегментом рынка, довольно привлекательны, так как продаются по цене, которая на 20, а то и 30% ниже. К тому же места расположения и условия также хорошие, поэтому купить такую жилплощадь желают многие. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд!

Итак, если квартира была куплена, и вдруг через какой-то промежуток времени объявился наследник, претендующий на эти же квадратные метры, то нужно начинать разбираться с проблемой с «холодной» головой и знанием закона.

Объявляться наследники квартиры могут как в первые годы, так и по прошествии 15-20 лет, что вполне естественно, так как есть два типа наследников. Первый – законные. Согласно ГК РФ главе 63, есть очередность родственников, наследующих имущество. Второй тип – по завещанию. Имущество делится наследователем по его желанию, гл. 62 Гражданского кодекса РФ.


Похожие записи:

Добавить комментарий