Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое наследство и как его получить». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) входили, кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I века до нашей эры до IV века нашей эры). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI века нашей эры) назвал пятую часть Дигест «De testamentis» — «О завещаниях», чем подчеркнул важность этого института права в общественной жизни и необходимость его законодательного урегулирования для всего государства в целом[36]36.
Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.
Ст. 35 Конституции РФ предоставляет каждому гражданину право распоряжаться принадлежащим ему имуществом любым не запрещенным законом способом. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только единственным способом — посредством совершения завещания.
Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК РФ является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Об этом свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию поставлено на первое место.
Множество новых норм ГК РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.
Об отмеченной направленности ГК РФ свидетельствуют провозглашенный и определенным образом гарантированный принцип свободы завещания, принцип тайны завещания и гарантии тайны, снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе, изменение порядка ее определения, предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.[37]37
Завещание — это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.
Завещание — сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.
Завещание характеризуется определенными юридическими признаками (Приложение № 1):
1. Личный характер завещания. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя.
В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.
Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя. В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля 1987 г. № 8-76/83-16-86, не утратившими своей силы и в настоящее время, помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность.
В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.
Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.
На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.
2. Свобода завещания. Законодатель предусмотрел свободу завещания, т.е. предоставил гражданину право завещать любое свое имущество назначенным им лицам (с соблюдением правил об обязательной наследственной доле).
Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.
Наследование приватизированного и неприватизированного жилья
Смысл в наследовании неприватизированного жилья заключается в том, что в случае смерти владельца квартиры, который имел договор социального найма и подал документы на приватизацию — процедура не останавливается.
Суд может вынести решение о ее продлении, в остальных случаях наследовать муниципальное жилье могут прописанные. Для этого им придется продлить договор социального найма, а затем подать на приватизацию.
Наследование приватизированного жилья подразумевает, что квартира приватизирована на нескольких человек. И в случае, даже если кто-то из них написал отказ от приватизации, но фигурирует в ордере, он имеет полное право заявить свои права на наследство.
Если умерший был не единственным владельцем жилья, а ее части, то получив такое наследство придется разбираться с другими претендентами. Соответственно, если в завещании указаны доли каждого, то нотариус оформляет свидетельства о праве собственности на каждого в указанной пропорции. Если долевое соотношение не указано и люди не могут решить это в досудебном порядке, тогда это решает суд.
Согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
-
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
-
Завещание должно быть совершено лично, также оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.
-
Совершение завещания через представителя не допускается.
-
Совершения завещания двумя или более гражданами не допускается.
-
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Наследниками по завещанию могут быть:
-
наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;
-
иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;
-
юридические лица, существующие на день открытия наследства;
-
РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется путем наследования. Наследование – переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах: как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.
Под наследственным правом как учебной дисциплиной понимается совокупность тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права.
Под наследственным правом как наукойпонимается совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права.
Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания.
Под наследственным правом как отраслью законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права.
Нормами наследственного права определено: кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т. д. Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием частной собственности.
В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было закреплено положение о гарантии наследования. В любом случае имущество умершего переходит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству – выморочное имущество).
Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом (наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозможность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота, невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными гражданами).
Для наследственного права характерен диспозитив-ный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на принятие наследства.
Правоотношения, возникающие в сфере наследственного права, носят длящийся характер и возникали как при старом законодательстве о наследственном праве, так и после принятия ГК РФ. Изменения при принятии нового ГК РФ были внесены во многие положения наследования: размер обязательной наследственной доли, круг наследников по завещанию, увеличение очередей при наследовании по закону, сроки требований кредиторами в отношении наследуемого имущества и многое другое.
При смене законодательства всегда возникает вопрос о применении того или иного нормативного акта для разрешения наследственных и иных правоотношений. Положения о действии вновь принятого закона или нормативного акта устанавливаются вводным федеральным законом, где подробно расписаны все ситуации, которые могут возникнуть при смене одного законодательства на другое. Так, в Федеральном законе от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что ч. 3 ГК РФ вступает в действие с 1 марта 2002 г., а по всем гражданским правоотношениям, возникшим до введения ч. 3 ГК РФ, раздел «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в действие. Например, к завещаниям, совершенным до введения в действие ч. 3 ГК РФ, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.
Законом о введении ГК РФ предусмотрена обратная сила закона и «переживание» закона. Обратная сила закона может быть выражена в следующих положениях: законом было определено меньшее количество наследственных очередей, новым законом данное количество существенно расширилось. Возникает вопрос, какой закон должен применяться. Ответ таков: если срок принятия наследства не истек на день введения ГК РФ, а если и истек, то на этот день никто из наследников наследство не принял, свидетельство о праве на наследование не было выдано, имущество не приобрело статус выморочного имущества, то очередь наследников определяется согласно новому законодательству.
«Переживание» прослеживается в нормах наследования имущества по завещанию. Законом установлено, если завещание было составлено до введения ГК РФ, т. е. до 1 марта 2002 г., а открыто в соответствии с нормами нового законодательства, то все равно обязательная наследственная доля определяется по нормам того законодательства, в период действия которого оно было составлено.
Наследственное право имеет свое действие на всей территории РФ, в том числе в судах, принадлежащих РФ. Однако если в состав наследства входит иностранный элемент, то наследование данного имущества происходит в соответствии с нормами того государства, где расположено данное имущество. Иностранные граждане и лица без гражданства в рамках нашего государства наделены гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.
Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.
Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.
Понятие наследования. Открытие наследства
- Как и куда подать иск о разделе имущества при разводе
- Можно ли самозанятому работать по трудовому договору
- С карты Сбербанка украли деньги – что делать
- Зачем оформляется закладная на квартиру при ипотеке и какие возможности она предоставляет банку
- Вклады в Сбербанке: какие бывают, как выбрать, можно ли открыть через Сбербанк Онлайн
- Подборка материала за март 2021 года, 01.04.2021
- Подборка материала за октябрь 2020 года, 01.11.2020
- ТОП-10 популярных материалов из категории «Недвижимость», 12.10.2020
- Подборка статей за январь 2021 года, 01.02.2021
- Подборка материала за сентябрь 2020 года, 01.10.2020
Отдельные положения ГК РФ призваны осуществлять регулирование наследственных правовых отношений. В частности, ст.1110 выражает специфику универсального наследования. В первую очередь осуществляется передача наследуемого имущества в неизменном виде. То есть выполняется переход всего наследства к собственнику в виде «одного целого». Еще одна особенность состоит в том, что обязанности права должны перейти единовременно, то есть в одно и то же время.
По законодательству РФ глава, которая регламентирует наследование по завещанию располагается в Гражданском кодексе выше, чем наследование, осуществляемое по закону. Такой подход формирует приоритет первого типа над вторым, что сделано специально.
Некоторые граждане не оставляют распорядительного акта относительно судьбы имущества при жизни. В таком случае передача прав происходит согласно нормам действующего законодательства.
Основаниями наследования по закону являются следующие обстоятельства:
- отсутствует завещание;
- документ признан ничтожным либо недействительным из-за того, что произошло нарушение формы или процедуры его составления;
- обязательная доля наследуемого имущества для иждивенцев и несовершеннолетних граждан, которые находятся на попечении скончавшегося завещателя;
- кончина наследников до смерти наследодателя или в одно и то же время с ним. Допускается, что все получатели откажутся от наследуемой собственности. Иногда происходит так, что никто из наследников не принял по завещанию наследуемое имущество;
- в ходе процесса завещательного отказа со стороны наследников.
Определение и главные принципы наследования, осуществляемого по закону, регламентируются отдельной главой Гражданского кодекса. Процесс наследования выполняется в установленном порядке наследников, который не изменен завещательным документом скончавшегося наследодателя. Каковы основания наследования, — этот вопрос рассматривается в 63-й главе ГК РФ.
Понятие и субъект наследования
Не нужно смешивать такое положение с соглашением дарения. Данный договор становится ничтожным после смерти дарителя, если сам факт преподнесения вещи в дар по договору должен случиться лишь после его смерти. Поэтому есть один надежный метод по управлению собственным имуществом, если гражданин умер — составить завещание при жизни.
Гражданин, который составляет завещательный документ, должен быть дееспособным. Поэтому ему должно быть восемнадцать лет. Но Гражданский кодекс предусматривает некоторые случаи, позволяющие обойти эту норму. А именно это становится возможным, если несовершеннолетний гражданин вступил в брак или при эмансипации.
Понятие наследства кратко расписано в ст.1110 ГК. Это прежде всего переход различного рода прав и обязательств к другому человеку, который чаще всего связан определенными отношениями с умершим наследодателем. Наследование необходимо в качестве принципа защиты имущественных прав на случай смерти собственника. В результате этого события все его права, как субъекта, утрачиваются поэтому законодатель определил допустимый круг наследников.
С другой стороны, наследование позволяет еще живому физ. лицу самостоятельно распорядиться своим имуществом путем написания завещания. Вкратце можно сказать, что институт наследования защищает собственность, имущественные интересы и волю физ.лица. В любом случае значение института наследования очень велико, так как благодаря этому явлению возникает собственность.
Понятие наследования и наследства время и место открытия наследства
Наследование представляет собой переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ).
Наследство переходит к наследникам в неизменном виде . т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме). Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое . Возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи . иное имущество . в том числе имущественные права и обязанности .
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается . Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага .
Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства . Условием открытия наследства закон называет смерть человека или объявление его умершим (ст. 1113 ГК РФ).
Смерть гражданина как событие относится к числу актов гражданского состояния и в соответствии с действующим законодательством подлежит государственной регистрации (см. ст. 47 ГК РФ и Закон об актах гражданского состояния). Основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим вpaчом либо судебное решение по делу об установлении факта смерти. Для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом . подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти . которое выдается органом, осуществившим регистрацию, как при констатации факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим. Помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства .
Временем открытия наследства принято считать день смерти гражданина . Причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти. Наследство может также открываться в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).
Бывают случаи, когда в один и тот же день (независимо от конкретного времени) умирают граждане . которые при иных обстоятельствах могли бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами (commorientes — умирающие одновременно ). При возникновении ситуации с коммориентами наследственное имущество определяется после каждого из умерших и к наследованию обособленно призываются наследники каждого из них. Вместе с тем приведенное правило имеет отдельные исключения . Во-первых . доля наследника по закону, умершего одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Во-вторых . если одновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен другой наследник, имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику. Если же завещатель не подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после коммориентов.
В соответствии с ч. 1 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является определяемое на момент открытия наследства последнее место жительства гражданина . Таковым, согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ является место его постоянного или преимущественного проживания . Вместе с тем место жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, определяется местом жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
Ориентиром определения места жительства гражданина может являться место регистрации по месту жительства . При этом во внимание принимается лишь регистрация по постоянному месту жительства, а не по месту временного пребывания. Так, независимо от сроков проживания не будет признаваться местом открытия наследства временное место проживания лиц, проходящих срочную военную службу, или находящихся на излечении, или отбывающих наказание в местах лишения свободы, или работающих вне основного места жительства по контрактам и др. Применительно к названным лицам место их жительства будет соответственно определяться по последнему постоянному месту жительства до призыва на военную службу, помещения в лечебное учреждение, заключения либо переезда к месту работы. Если по каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне места регистрации . вопрос о месте открытия наследства при наличии спора подлежит разрешению в судебном порядке .
Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека (ч. 4 ст. 35). Наследственное право неразрывно связано с правом частной собственности граждан РФ, гарантирует свободу завещания, позволяющую гражданам по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти, в рамках, предусмотренных законом, оберегает интересы несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников, способствует укреплению семьи, так как закон существенно расширил возможности быть призванными к наследованию кровных родственников различной степени родства.
Термин наследственное право следует рассматривать в объективном и субъективном смыслах.
Наследственное право в объективном смысле представляет собой подотрасль гражданского права и составляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В субъективном смысле под ним понимается право лица быть призванным к наследованию, а также право распорядиться своим имуществом на случай смерти.
Наследственное право как совокупность правовых норм регулируется различными источниками, среди которых особо следует выделить разд. V части третьей ГК РФ, а также другие нормы Кодекса (например, п. 4 ст. 111, ст. 266, 581, 979, п. 2 ст. 1038 и др.). Часть рассматриваемых отношений регулируется нормами, закрепленными в других федеральных законах: Об акционерных обществах, Об обществах с ограниченной ответственностью, О производственных кооперативах и др. Помимо этого, к наследственным правоотношениям применяются отдельные положения С К РФ, Основ законодательства РФ о нотариате, а также положения гражданского процессуального законодательства. Данные отношения регламентируются и подзаконными нормативными актами.
Для уяснения сути наследственных правоотношений необходимо рассмотреть ряд наиболее важных понятий.
Понятие наследование закреплено в п. 1 ст. 1110 ГК РФ. При наследовании происходит переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства как единого целого.
Наследственное правопреемство является универсальным (общим). Это означает, что наследство, т. е. совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Понятие и основные категории наследственного права
Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание.
Действующий ГК ставит на первое место наследование по завещанию (ст. 1111). Это объясняется тем, что российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.
Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).
Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).
Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. В ст. 40 СК указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и(или) в случае его расторжения, т.е. развода.
Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство («наследственная масса»). В его состав входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК).
Таким образом, законом закреплено максимально широкое понимание наследственного имущества из тех, что разработаны в доктрине.
Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление гражданина умершим (ст. 1113 ГК).
Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение.
Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти такого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК). В этом случае днем открытия наследства является день смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК).
Именно на день открытия наследства определяются:
- состав наследственного имущества;
- сроки принятия или отказа от наследства;
- срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;
- срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им и т.д.
Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.
Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. Поэтому ГК ввел правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга.
При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК). Так, после каждого из супругов, погибших в результате автомобильной аварии с разницей всего в несколько часов, откроется наследство, причем позднее умерший супруг не будет считаться наследником погибшего чуть ранее супруга.
Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы
Наследственная трансмиссия применяется нотариатом в делах, когда установлена смерть основного наследника, так и не вступившего в законные права владения переданного ему наследодателем состояния.
В этом неординарном случае в силу вступает наследование по праву представления и наследственная трансмиссия, когда наследственная масса отходит указанным в завещании претендентам.
Однако право представления весьма запутанно, и не все так просто, поэтому давайте поговорим про наследование в порядке наследственной трансмиссии немного подробнее.
Претендентом до его кончины не было заявлено нотариусу о вступлении во владение по завещанию, с последующей выдачей соответствующего свидетельства о собственности. Но им, совместно с членами его семьи и близкими ему людьми, например, фактически было принято выделенное имущество – заселение в квартиру, которая должна была отойти, если бы он преждевременно не скончался.
Факт смерти должен подтверждаться документально. Но если в силу сложившихся обстоятельств он не успел подать заявительное указание ведущему дело нотариусу о включении его в дело о наследстве, то в этом случае трансмиссионная передача не может быть применена, здесь действуют обычные правила наследования в силу закона, по общепринятым правилам.
Чтобы стать наследником передаваемого имущества, претендент обязан проявить свое волеизъявление нотариусу, где открыто дело о наследстве, в определенный срок, но хотя бы за несколько дней до его окончания. И если по каким-то обстоятельствам этого не сделано, то нотариус это может посчитать как факт отказа от принятия передаваемого имущества по завещанию.
Поскольку трансмиссия может наступить только при условии, что установленный для подачи заявительного распоряжения срок еще не закончился.
Если говорить понятнее, то претендентом было подано распоряжение о принятии наследственной массы, но за несколько месяцев до окончания срока вступления в собственность он умирает, тогда его прямые наследники также обращаются в нотариат и заявляют на наследственную трансмиссию.
Совет: если претенденты пропустили установленные сроки, то законом разрешено его продление еще на 3 месяца, если и этого времени недостаточно, то в судебном порядке можно попытаться его восстановить. Если в силу каких-то причин этого сделано не было, то все имущество должно быть возвращено, а затем разделено пропорционально между наследниками по закону.
Чтобы мы могли разобраться в сути проблемы, нужно разобрать понятие “Наследственная Трансмиссия” по частям. Наследование — это комплекс процедур получения имущества погибшего родственника. Причем имущественные права и обязанности так же переходят по наследству. Важно помнить, что права и обязанности, связанные лично с умершим, не входят в этот список.
А получить родственники или тот, кому умерший завешал имущество могут только то, что было во владении в день открытия наследства, то есть в день смерти. Важно помнить, что к наследованию призываются граждане, которые были живы в день открытия наследства.
Второе слово для простого обывателя скорее будет совсем непонятным в этом контексте. Трансмиссия это передающий механизм.
Итак делаем вывод что такое наследственная трансмиссия- комплекс процедур по принятию наследования в случае если законный наследник умер не успев его принять. В юридической практике такой человек называется трансмиттент.
Если такое случилось, то уже его трансмиссаров (наследников) призывают к наследованию.
Но важно подчеркнуть, что это применимо только когда есть свидетельство того что наследник не принял имущество с помощью подачи заявления, ни по факту.
Давайте теперь разберём примеры, для простоты и понятности назовем нашего наследника” Василий”.
Произошла ситуация, Василий принял наследство, и умер после его открытия. В таком случае имущество которое Вася унаследовал, перейдёт уже к его наследникам и будет совершено на общих основаниях.
Это регулирует пункт 4ый статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В большинстве случаев такая ситуация происходит если наследодатель и Василий проживали вместе или есть факт того, что Вася принял наследство.
Теперь случай второй, который будет не менее интересным примером трансмиссии в наследственном праве:
Василий умер, но составил завещание, в котором отдал всё имущество своему сыну Игорю.
Исходя из пункта 1го 1156 статьи ГК РФ, мы можем сделать вывод. Право принятие наследства которым Вася не воспользовался перейдёт по завещанию к Игорю, и тот в свою очередь по наследованию в порядке наследственной трансмиссии получает право принять оба наследства одновременно.
- То имущество, которое не смог принять Василий по причине смерти уже после открытия наследства.
- Наследство самого Василия.
Игорь имеет право принять как оба наследства, так и одно выборочно на общих основаниях. Так же он может отказаться от принятия вовсе. Если он не примет наследство в порядке трансмиссии, то это не понесёт автоматического непринятия на общих основаниях, и наоборот.
Если же Василий завещал Игорю только часть своего имущества, или не оставлял никаких документов на этот счет то право на принятие перейдет к законным наследникам.
И последний самый редкий случай, который всё же присутствует в практике юристов.
Предположим что Василий не принял наследство, но умер после его открытия. А в тот же день умирает Игорь. Тогда закону наследования по наследственной трансмиссии будут крайне важны подробности, время смерти каждого.
Если умерли они в один день, но Василий в 12 часов, а Игорь в 12:02 и это задокументировано судебной медицинской экспертизой или, например, работниками скорой то умерший позднее становится наследником ранее погибшего.
А вот если их смерть не задокументирована и время установить невозможно, то наследования по закону трансмиссии не наступает. На основании пункта 2ого статьи 1114 ГК РФ.
Это все возможные случаи, к которым применимо данное правило, вместо имен вы можете поставить слова “наследник 1” и “наследник 2” аналогично. Это сделано для общей понятности непрофессиональному читателю.
Обычно сложности с этой процедурой возникают лишь на первых порах, когда вообще не понятно, что делать. Давайте подробнее разберём как оформить документы, когда возникает наследственная трансмиссия.
Для начала нужно подать заявление нотариусу. Это делается по месту открытия наследства первого участника цепочки. Важно помнить, что если умрет уже Василий, то нужно будет подавать заявление нотариусу по месту открытия его наследства. Если цепочка пойдет дальше, то все делается аналогично.
В итоге нужно подать два заявления, даже если Василий и его наследодатель погибли в одном месте, документа должно быть два. А вот если Игорь, сын Васи попадет в ситуацию трансмиссии, например, с отцом и дедушкой, нужно будет решать все индивидуально. Лучше в таком случае обратится к профессиональному юристу, который просчитает все возможные варианты.
Стоит заметить, что сроки по принятия имущества при трансмиссии и при общих основаниях разные, проясним и эту тему.
Как при первом, так и при втором случаях время начинает идти после открытия наследства, но на общих основаниях составляет полгода (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ).
При этом наследник принимающий наследство в порядке наследственной трансмиссии обязан сделать это в оставшийся от шестимесячного срок.
По закону (пункт 2 статьи 1156 ГК РФ) если оставшийся срок меньше трёх месяцев, то он увеличивается для данного значения.
Если случилось такое что вы пропустили данный срок, то по закону вы можете подать апелляцию в суд и если её удовлетворят, вам восстановят срок и признают факт принятия наследства.
Если же наследник не знал об открытии, или не смог забрать имущество по уважительной причине, то суд так же может восстановить весь срок. Для этого нужно подать заявление не позднее шести месяцев после дня, когда вы уже можете принять наследство (например, день выписки из больницы).
Бывают случаи, когда наш воображаемый Василий умер, не приняв наследство, а за ним погиб и Игорь, то есть трансмиссар. В таком варианте развития событий если Игорь был призван к наследованию трансмиссией и не успел принять его. То право на наследство к детям (наследникам) не переходит.
Теперь для справки рассмотрим ситуации, при которых не будет удовлетворена трансмиссия.
- Василий умер, но уже после истечения срока принятия наследства. А до этого не подавал никаких документов и заявлений для восстановление просроченного срока. В таком случае, руководствуемся статьёй 1155 Гражданского Кодекса. Следуя ей, можем понять, что трансмиссия не возникает из-за того, что восстановление срока может быть удовлетворено, только если заявление подавал сам Василий;
- Если есть завещание (например, отца Василия) в котором сказано, что если Вася умрет, то наследство получит конкретный человек;
- В случае если отец и Василий умерли в один день, а время зафиксировать не удается, то по пункту 2ому статьи 1114 ГК РФ считается что они умерли одновременно, и не наследуют вообще.
Источники наследственного права
Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.
Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).
Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:
- нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
- нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
- нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
- нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
- нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
- иные нормативные акты.
На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.
Наследственной массой называют имущественные, неимущественные обязанности и права, принадлежащие завещателю. После смерти наследодателя прекращается его правомочия владения, возникают (по правилам, установленным законом) эти же отношения, но, уже у его правопреемника.
Наследственная масса состоит из:
- имущества (вещей, ценностей, недвижимости, транспорта, денег);
- правомочий (предметов материального мира, обладающих денежной стоимостью).
Второй пункт включает возможность принимать участие в юридически значимых процессах, получения вознаграждений авторского вида, изобретательской сферы (патенты на изобретения), договоры коммерческой концессии.
Существует ряд прав, не подлежащих отнесению к этой области:
- выплаты пенсионного, социального характера;
- правомочия наследодателя, относящиеся непосредственно к его личности.
Определение статуса иждивенца
Понятие иждивенца предполагает наличие лиц, находящихся на полном обеспечении наследодателя либо получавших от него помощь, служившую единственным средством к существованию. Как правило, иждивенцы фактически приобретали статус члена семьи умершего. Стоит обратить внимание, что нерегулярно получаемая материальная помощь не является основанием для получения статуса иждивенца. Отсутствует также положение в гражданском законодательстве об обязательном совместном проживании наследодателя и лица, получающего средства к существованию.
Исходя из вышесказанного, иждивенец — это лицо, которое, независимо от наличия и степени родства, получало регулярную материальную помощь от наследодателя, которая являлась основным и незаменимым источником денежных средств, необходимых для существования, независимо от совместного места жительства. При иждивении не учитываются такие категории, как состояние здоровья и фактический возраст.