Выморочное наследство в римском праве кратко

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выморочное наследство в римском праве кратко». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недействительности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его по закону являлось окончательное выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не на ступит. Поэтому наследование по закону не открывалось, пока призванный по завещанию наследник не решал, примет ли он на следство или нет. Когда выяснялось, что наследование по завещанию не наступит, то к наследству призывался ближайший наследник по закону, которым считается тот, кто оказывается на первом месте в установленном законом порядке наследников по закону в момент открытия наследства.

Основные институты римского наследственного права

Понятие и виды наследования. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.

«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший» (D. 50. 17. 62). Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития.

Принятие наследства и его последствия

Принятие наследства. Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как узуфрукт, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.

Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.

Для преемников и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства (delatio hereditatis) был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни преемники, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были необходимыми наследниками. Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.

Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным (посторонним) наследникам (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства.

Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio. Существовала достаточно формализованная форма проведения cretio, на ней произносились установленные фразы, например «вступаю и принимаю». Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio.

Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа (an heres sit), т. е. принимает ли он наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства (spatium deliberandi), после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана – отказавшимся, а в праве Юстиниана – принявшим наследство.

Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: родственникам по нисходящей и восходящей линии давался срок в один год со дня открытия наследства, остальным наследникам – в сто дней. При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.

Возможен ли отказ от части наследства?

В первом случае в распоряжении наследника име­лись те же самые иски, какие были в распоряжении на-следодателя: например, если третье лицо задерживало у себя вещь из состава наследства, наследник мог предъявить виндикационный иск, который был бы в таком случае предъявлен наследодателем, если бы он был жив, и т.п.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Наследник вправе обратиться к нотариусу с соответствующими доказательствами или установить факт непринятия наследства в судебном порядке, если он совершил действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства, не для приобретения наследства, а в иных целях.

Наследованием называется переход имущества умершего лица к одному или нескольким лицам. Наследование есть преемство универсальное. Наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом всё имущество наследодателя, или его определенную долю, как единое целое.

Выморочное наследство

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что наследников не осталось или они не пожелали принять наследство), наследство становилось выморочным.

В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монархии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.д. было признано преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.

В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. К открытию наследства приурочивается определение лиц, призываемых к наследству. Но призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство. За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу; это — hereditas ia-cens, «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.

В древнейшем римском праве правовое положение «лежачего» наследства понималось очень примитивно: непринятое наследственное имущество рассматривалось как бесхозное (res nullius), и хотя к нему не применялось правило о захвате бесхозных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из «лежачего» наследства и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.

В классическом праве «лежачее» наследство перестали считать бесхозяйным имуществом. До принятия наследником это имущество как бы числили за умершим; говорили, что наследство personam defuncti sustinet (поддерживает, хранит в себе личность умершего). Подобная мистическая конструкция все же позволила бороться против всякого рода посягательств на «лежачее» наследство.

«Лежачее» наследство, наследственная трансмиссия и правовые последствия принятия наследства

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) появилось при отсутствии наследников по завещанию и, что не менее важно по закону.

Так могло получиться по причине того, что наследники еще не объявились или же если лица, которые выступают в качестве наследников просто отказались от своего наследства (важно заметить, что следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась в той ситуации, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

  • в очень далекие времена в древнем Риме если получилось так, что наследники отсутствуют, то имущество мог заполучить абсолютно любой желающий. Считалось, что то наследство которое считается «лежащим» никому не принадлежит;
  • в специальном классическом периоде «лежачее» наследство числилось за тем человек, который умер («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
  • в период принципата данное наследство поступает государству;
  • в период постклассической направленности «лежачее» наследство поступает именно в имущество государства, но важно заметить, что перед ним преимущество имеют сенат муниципального характера, а также церковь, монастырь.

В тот промежуток времени пока наследство можно было считать «лежащим», завладение им просто не допускалось. Тем не менее было возможно получить его в ходе приобретения по давности в качестве наследника.

Данное приобретение в основном заключается в том, что тот гражданин, который владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение срока одного года получал собственность не только на нее, но и на все наследство (то есть это лицо приобретало статус наследника всего имущества, которое имеется). Стоит отметить, что в процессе такого получения не выполнялись какие-либо сроки давности и при этом не учитывалась добрая воля лица. Именно из-за этого в классический период данное приобретение стало считаться просто недостойным. К собственности стала иметь отношение лишь та вещь, которая была захвачена.

Трансмиссия наследственного характера

Определение 1

Трансмиссия наследственного характера (transmissio delationis) – это определенный переход права использовать наследство к наследникам того лица, которое в свою очередь не успело принять назначенное ему наследство так как наступила его смерть.

Важно подметить, что по древнейшему праву цивильного порядка трансмиссия наследственной направленности была невозможна: если наследник, который был призван к наследованию по закону не принимал наследства, то такое наследство признавалось бесхозяйным. По специальному преторскому праву принять то или иное наследство предлагалось в ситуации следующим наследникам. В ситуации если человек выступающий наследником по завещанию не принимал наследства до своей смерти, то открывалось наследование по конкретному закону.

Вывод 1

Отсюда получается, что право принять определенное наследство рассматривалось как некое личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Тем не менее из данного положения общего характера стали постепенно вводить определенные исключения. Претор в свою очередь допустил, что если гражданин, который является наследником, погибает не успев без своей личной вины принять наследство, то по расследованию дела в качестве наследника в конкретном порядке (то есть восстановления в конкретном первоначальном положении) может быть предостаточно специальное право на принятие того или иного наследства. В праве Юстиниана данное правило является обобщенным: в ситуации, если смерть наследника произошла в течение года с момента, когда он узнал об открытии для него наследства или в течение запрошенного им времени на размышление, то специальное право принять данное наследство считается перешедшим к его наследникам, которые обладают необходимыми возможностями на осуществление этого права в течение срока, который еще остался в силу правил общего характера на принятие определенного наследства.

В тех ситуациях, когда из-за смерти до принятия наследства или же вследствие отказа от наследства отпал один из тех граждан, который мог бы стать наследником и если не было трансмиссии доля того наследника, который в свое время отпал просто прибавлялась к другим долям остальных наследников при этом распределялась между ними поровну. Так получилось, что в случае, когда из двух наследников по завещанию один погибал не приняв наследства и, что самое главное не оставив сам наследников, то доля которая принадлежала ему по праву переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию. Точно так же получалось и в том случае, если происходило отпадение после открытия наследства одного из наследников по закону.

Потребность отвечать личным имуществом по долгам наследодателя могла являться вовсе невыгодной для самого наследника. Для него после ряда мероприятий, которые являются предшествующими была введена специальная льгота Юстиционного характера (beneficium inventarii), благодаря которой наследник, который начинал в течение конкретного срока 30 дней с момента открытия наследства в присутствии нотариуса, а также свидетелей составление описи наследственного имущества и, конечно, окончивший ее составление в следующие 60 дней, отвечал по долгам наследодателя только в определенных пределах наследства, которое являлось описанным (intra vires hereditatis).

Замечание 3

Также важно, что при множественности наследников они становятся собственниками определенных предметов, которые в некой степени принадлежали на специальном праве собственности наследодателю в размере своей доли наследственного типа. Долги, а также требования предмет которых был делим распадались в свое время на соответственные доли. Требования неделимого характера и, что не менее важно долги наследодателя создавали права солидарной направленности, и солидарную ответственность наследников.

Множественность наследников обусловливала в определенных ситуациях также и конкретную обязанность присоединить к специальной массе наследственного характера некоторые виды имущества самих наследников (collatio bonorum). Такая же обязанность является установленной в отношении приданого, которое в свое время было получено дочерью, которая затем наследовала в имуществе отца вместе с братьями, а также сестрами (collatio dotis). Во время империи рядом определенных законов была установлена конкретная обязанность общего характера родственников по специальной линии нисходящего характера в ходе наследования после родственников по восходящей линии вносить в состав массы наследственной направленности все имущество, которое считается полученным от наследодателя в виде приданого, дарения ввиду брака. Таким образом эта была определенная обязанность родственников по линии нисходящего типа.

Читайте также:  Способы переоформление автомобиля на другого владельца в 2023 году

Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недей стви тельности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его по закону являлось окончательное выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не на ступит. Поэтому наследование по закону не открывалось, пока призванный по завещанию наследник не решал, примет ли он на следство или нет. Когда выяснялось, что наследование по завещанию не наступит, то к наследству призывался ближайший наследник по закону, которым считается тот, кто оказывается на первом месте в установленном законом порядке наследников по закону в момент открытия наследства.

Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому.

Наследование по Законам ХII таблиц. В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы ХII таблиц определили порядок наследова ния следующим образом: «si intеstаtе mоritur mоritur сui sum hеrеs nее аsсit, аgnаtus рrохimus fаmiliаm hаbеtо. si аgnаtus nее еsсit, gеntiliеs fаmiliаm hаbеndо» – «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы ХII таблиц, 5-я таблица).

Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:

1-я очередь наследования по закону – подвластные, жившие вместе с главой семьи, которые в момент его смерти из лиц, находящихся в «чужой» власти становились правоспособными лицами (дети, внуки от умерших детей и т. п.);

2-я очередь (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники;

3-я очередь – члены одного с наследодателем рода (gеntilеs). Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).

Наследование по преторскому праву. Преторское право изменило порядок наследования в связи с тем, что к концу республики римское общество переросло патриархальный агнатический уклад наследования. Потребовались новые существенные изменения в регулировании наследственных отношений. Возникшую проблему разрешила преторская фикция (bоnоrum роssеssiо), согласно которой если претор призывал к наследованию лиц, не являвшихся наследниками по гражданскому праву, и предоставлял им право владения имуществом наследодателя, то они признавались наследниками.

В основном изменения по сравнению с цивильным правом заключались в следующем:

1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку;

2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:

1-я очередь (undе libеri). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя. Лица, освобожденные от власти главы семьи при его жизни, наследовали по правилам соllаtiо bоnоrum еmаnсiраti (эман сипированные дети обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу все свое имущество, которое и поступало в распределение между всеми наследниками в составе наследственной массы);

2-я очередь (undе lеgitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (undе lеgitimi);

3-я очередь (undе соgnаti). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным;

4-я очередь (undе vir еt uхоr). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.

Наследование по праву Юстиниана. Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: постепенное вытеснение агнатического родства когнатическим в качестве основания наследования. Ряд сенатских постановлений превратил в цивильное наследование предоставлявшуюся ранее претором матери после детей и детей после матери. Также расширяются права детей на наследование после родственников с материнской стороны. Несмотря на то что агнатическое родство имело все меньше значение, система наследования по закону была чрезвычайно запутана.

Юстиниан принял решение упростить систему наследования, окончательно утвердив когнатическое родство наследования по закону. Этот принцип был закреплен новеллой 118 (543 г.) и изменившей ее новеллой 127 (548 г.).

По сложившейся системе Юстиниана к наследованию призывались когнатические родственники без различия пола по порядку их близости к умершему. Сложилось четыре разряда наследников:

1) первый разряд – все делилось поровну между ближайшими родственниками по нисходящей линии: сыновьями и дочерьми, внуками от ранее умерших детей и т. д. Смерть наследника до вступления в наследство влечет распределение его доли уже между его законными наследниками в течение года со дня когда умершему стало известно о смерти первого наследователя;

2) второй разряд был представлен родственниками по восходящей линии и полнородными братьями и сестрами. Наследники этого разряда делят наследство поровну, однако дети ранее умерших братьев и сестер получают долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют одни родственники по восходящей линии, то наследство делится следующим образом: одна половина идет родственникам по восходящей линии с отцовской стороны, другая – с материнской стороны (in linеаs);

3) третий разряд, призываемый к наследованию при отсутствии двух первых, – это неполнородные братья и сестры, т. е. происходящие от одного с умершим отца, но от разных матерей или от одной матери, но от разных отцов, а также дети неполнородных братьев и сестер, получающие долю, которая причиталась бы их родителю;

4) если нет никого из перечисленных родных, наследство получают остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения до бесконечности. Ближайшая степень устраняет дальнейшую; все призванные делят наследство поголовно (in сарitа).

О наследовании супругов новеллы не упоминают. Предполагают, что оно продолжало регулироваться нормами преторского права. При введенной Юстинианом системе это означало, что переживший супруг наследовал только при отсутствии каких бы то ни было, даже самых отдаленных, боковых родственников. Но для неимущей вдовы (uхоr indоtаtа) Юстиниан установил правило: вдова, не имевшая ни приданного, ни имущества, не входящего в состав приданного, наследовала одновременно с любым из наследников, получая 1 /4 наследства, и во любом случае не более 100 фунтов золотом. Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, она получала причитающуюся ей долю в узуфрукте.

При отсутствии каких бы то ни было наследников имущество умершего признавалось выморочным. Выморочное имущество поступало к фиску, а иногда к монастырям, церквам и т. п.

Лекция 9: 12345

  1. В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. К открытию наследства приурочивается определение лиц, призываемых к наследству. Но призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство.

    За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу; это hereditas iacens, «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.

  2. В древнейшем римском праве правовое положение «лежачего» наследства понималось очень примитивно: непринятое наследственное имущество рассматривалось как бесхозяйное (res nullius), и хотя к нему не применялось правило о захвате бесхозяйных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из «лежачего» наследства и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.

В классическом праве «лежачее» наследство перестали считать бесхозяйным имуществом. До принятия наследником это имущество как бы числили за умершим; говорили, что наследство personam defuncti sustinet (поддерживает, хранит в себе личность умершего). Подобная мистическая конструкция все же позволила бороться против всякого рода посягательств на «лежачее» наследство.

  1. Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве — строго формальным выражением, в преторском и позднейшем праве Юстиниана — также и неформальным), или же самим поведением лица в качестве наследника; например, наследник взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.п.
  2. Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состояло почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводил в доюстиниановом праве к ответственности наследника по долгам наследства. Мистическое представление, что в наследстве воплощена имущественно-правовая личность умершего, сказалось в том положении, что наследник считался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только с помощью радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив.
  3. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку (инвентарь) наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficium inventarii. Опись и оценка наследства должны быть составлены не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (а приступить к составлению описи и оценке нужно было в течение первого месяца).
  4. Beneficium inventarii имело практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов и для наследника возникала опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение могло быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводило к слиянию обеих имущественных масс — наследника и наследодателя: как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могли искать удовлетворения из всего объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредиторы наследодателя рисковали не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем факт принятия должником наследства, обремененного долгами, не мог быть ими учтен, когда они оказывали кредит наследодателю).

    Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено beneficium separationis (льгота отделения).

    Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное имущество пошло в первую очередь на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов, и лишь возможный остаток был использован на удовлетворение кредиторов наследника.

  5. Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялись после принятия наследства и кредитор, и должник по этим обязательствам; прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот) в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности, и сервитута.
  1. Надобность в судебной защите у наследника могла возникнуть или вследствие того, что кто-то не признавал тех прав, которые входили в состав наследства (например, определенное лицо отказывалось выдать наследнику Тиция вещь не потому, что не признает его наследником Тиция, а потому, что отрицает право самого Тиция на данную вещь), или же вследствие того, что кто-то своим поведением нарушал или не признавал права данного лица как наследника (например, оспаривал действительность завещания, из которого данное лицо выводило свое право наследования).
  2. В случае первой из названных в п. 1 групп в распоряжении наследника имелись те же самые иски, какие были в распоряжении наследодателя; например, если третье лицо задерживало у себя вещь из состава наследства, наследник мог предъявить виндикационный иск, который был бы в таком случае предъявлен наследодателем, если бы он был жив, и т.п.

Если право наследника нарушалось не тем, что не признавались какие-либо права, входящие в состав наследства, а тем, что не признавалось данное лицо имеющим право на наследование, то наследнику предоставлялся цивильный иск об истребовании наследства (hereditatis petitio), по своим условиям и последствиям аналогичный виндикационному иску. Добросовестный владелец наследства должен был по такому иску выдать истцу свое обогащение за счет наследства (на момент предъявления иска) за удержанием понесенных им издержек на наследственное имущество (безразлично, были ли издержки необходимыми, полезными или производились только для удовольствия данного лица).

Недобросовестный владелец должен был выдать истцу по hereditatis petitio все полученное из наследства со всеми плодами и приращениями, нес ответственность за виновную (а с момента предъявления иска — и за случайную) гибель или порчу полученных ценностей и мог удержать лишь сумму понесенных им издержек, необходимых и полезных, но и то лишь постольку, поскольку полезные издержки все еще увеличивали ценность тех вещей, на которые они были произведены.

Читайте также:  Новые штрафы ГИБДД для автомобилистов в 2023 году

Преторский наследник (bonorum possessor) получал для своей защиты интердикт quorum bonorum, с помощью которого мог получить владение вещами, принадлежащими к составу наследства.

«Лежачее» наследство, наследственная трансмиссия и правовые последствия принятия наследства

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) появилось при отсутствии наследников по завещанию и, что не менее важно по закону.

Так могло получиться по причине того, что наследники еще не объявились или же если лица, которые выступают в качестве наследников просто отказались от своего наследства (важно заметить, что следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась в той ситуации, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

  • в очень далекие времена в древнем Риме если получилось так, что наследники отсутствуют, то имущество мог заполучить абсолютно любой желающий. Считалось, что то наследство которое считается «лежащим» никому не принадлежит;
  • в специальном классическом периоде «лежачее» наследство числилось за тем человек, который умер («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
  • в период принципата данное наследство поступает государству;
  • в период постклассической направленности «лежачее» наследство поступает именно в имущество государства, но важно заметить, что перед ним преимущество имеют сенат муниципального характера, а также церковь, монастырь.

В тот промежуток времени пока наследство можно было считать «лежащим», завладение им просто не допускалось. Тем не менее было возможно получить его в ходе приобретения по давности в качестве наследника.

Данное приобретение в основном заключается в том, что тот гражданин, который владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение срока одного года получал собственность не только на нее, но и на все наследство (то есть это лицо приобретало статус наследника всего имущества, которое имеется). Стоит отметить, что в процессе такого получения не выполнялись какие-либо сроки давности и при этом не учитывалась добрая воля лица. Именно из-за этого в классический период данное приобретение стало считаться просто недостойным. К собственности стала иметь отношение лишь та вещь, которая была захвачена.

Согласно историческим данным срока принятия имущества в Римском праве не было. Сроком начала вступления считалось либо смерть принципала либо дата оговоренная в завещании.

Отсутствие данного срока давало кредиторам неоспоримое преимущество. У них появлялась возможность вызова аквирента в суд, в независимости от того принял он наследство или нет.

Отказ аквирента давал право ликвиданту (кредитору) реализовать наследство по праву конкурса на приобретение оного. Ликвидант имел право на установление предельного срока на размышление в количестве 100 дней. По истечении данного срока лицо, не принявшее наследство, считалось отказавшимся от него.

Право на наследование в добровольной форме принадлежала исключительно нисходящим и восходящим аквирентам. Срок на такое наследование предоставлялся 1 год, для всех остальных категорий количество времени ограничивалось ста днями.

Не вступая в наследство аквирент имел право на отказ от наследуемого имущества. Но после отказа он лишался права подать заявку на вступление в наследство вновь.

Аквирентам предоставлялся определенный срок для открытия и принятия наследства. Вследствие не принятия имущества после этого срока наследство считалось бесхозяйственным. На основании этого, воспользоваться имуществом мог любой человек и это не являлось кражей. Если этому индивиду удавалось пользоваться имуществом в течение года, присвоенное имущество считалось собственным.

Так сложилось ранее, что наследование согласно закону появилось гораздо раньше, чем по завещательному соглашению. Изначально, имущество, принадлежащее главе семейства, доставалось только исключительно родственникам по крови.

Преемственность по закону наступала по случаю не существования или фиктивности завещательного соглашения.

Право завещательного соглашения видоизменялось на протяжении всего срока правления Римской империи.

Аквирентами не могли быть только люди, имеющие социальный статус ниже среднего, а также юридическое лицо.

Таким образом, в античном Римском праве на основании Законов XII Таблиц, система наследования на основе закона основывалась согласно кровному родству. Согласно Законам XII Таблиц аквиренты подразделялись на три типа.

Цивильное наследование по типам:

  • родные – законные аквиренты, находящиеся ко времени кончины завещателя в его власти и после его кончины становились наследодателями (супруга состоящая в барке с братом усопшего, дети, опекаемые, третье поколение скончавшихся сыновей). Потомки делили друг с другом только долю имущества, которую приобрел бы их отец при жизни. Согласно этому, имущество разделялось между поколениями;
  • близкие родственники;
  • участники единого с наследодателем племя.

Второй тип аквирентов приглашался к наследованию только в случае отсутствия собственных детей.

Приглашался ближайший родственник. В случае, если родственников единой группы родства было множество, то имущество разделялось равными долями. Следующая степень родства исключалась ближайшей. При отсутствии второй родственной степени приглашались последующие. Это не допускало наследование сородичами различных степеней.

При отказе ближайшего аквирента от имущества, оно передавалось дальнейшему по очереди родственнику. В таком случае, имущество называлось – выморочным, а в средневековье – бесхозяйным.

Члены племени наследовали исключительно в том случае, если не было аквирентов первого и второго порядка. По окончании республики эту группу исключили совсем.

Среди призываемых аквирентов наследство разделялось равными долями.

Аквирентами имели право быть даже зачатые при жизни принципала дети. Таких аквирентов могло быть множество, именно по этому в Римском праве они назывались сонаследниками.

Стать аквирентами не имели право:

  • люди подвергшиеся уголовному наказанию;
  • отпрыски гос. преступников и вероотступников;
  • овдовевшая женщина не соблюдшая срок траура (год);
  • и т.д.

Моментом назначения аквирента, является кончина принципала. В иных случаях вступлением в права наследования являются:

  • аквирент является условно назначенным;
  • еще не рожденный аквирент.

Чтобы стать аквирентом необходимо вступить в права аквирентности.

Именно в этом правовом институте есть разграничения аквирентов по критериям:

  • необходимые;
  • добровольные.

Необходимыми считались лица, присутствующие в момент кончины своего принципала под его властью. Они были безвольными и принимали наследственное имущество (даже если там присутствовали долги) безотказно. Право на отказ у них не было. Все эти условия были большим преимуществом кредиторов.

По истечении некоторого времени, права зависимых рабов были учтены и восстановлены в части собственного имущества.

Что касаемо добровольных наследников, то к их числу относятся все остальные индивиды в момент открытия наследственного соглашения, имеющие полную свободу от его содержателя.

Поголовным наследованием считался призыв агната (клана) семейства, имеющего несколько ответвлений родства. Не принявший наследство один клан, обязан уступить право наследования другому клану. Если и они он его не принял к исполнению, то наследство считалось бесхозным.

Между признанными аквирентами, наследуемое имущество делилось пропорционально.

В случае если по той или иной причине отсутствовали аквиренты первой очереди, то привлекались аквиренты следующего порядка.

Акверенты четвертого порядка привлекались к наследованию только в том случае, когда отсутствовали родственники предшествующего порядка.

Модификации императорского законодательства направлялись на ампфликацию прав родственников.

В конце концов структура наследования без завещания приняла непростую и непонятную форму. Юстиниан установил обновленную систему наследования.

Юстиниановский порядок наследования включал четыре очереди аквирентов:

  • потомки (сын, дочь, внуки) усопшего по нисходящей линии;
  • ближайшие родственники усопшего по восходящей линии (мама, папа, бабушка и тд.) и кровные брат и сестра, их дети. При наследовании кровными родственниками имущество разделялось поровну, 50% родственникам отца, а вторые 50% соответственно родственникам матери;
  • некровные сестра и брат и соответственно их дети после смерти родителей;
  • остальные родственники.

Ближайшая степень отстраняет дальнейшую

Муж, который пережил свою супругу, приглашался к наследованию в последнем порядке и только тогда, когда у супруги отсутствовали все родственники. В свою очередь жена, пережившая мужа, имела принимать только 1/4 долю имущества, но не превышающую ста фунтов золота.

При отсутствии всех аквирентов, имущество считалось выморочным.

Побудительным наследованием считалось завещательное соглашение, в котором обошли вниманием всех близких родственников, на основании этого можно было признать завещательное соглашение незаконным и подать на пересмотр.

Побудительное наследование учитывалось как:

С признанием имущества на аквирента отходили все обязанности принципала, исключением были только личные. Происходило слияние имущества аквирента с наследодателем. Это объединение не нравилось многим, как ликвидантам, так и остальным аквирентам.

Ликвидантам принципала становилось невыгодно, если у аквирента имелись свои задолженности в отношении своих ликвидантов. Судьей устанавливался порядок слияния имущества, который выражался в том, что запрещалось слияние до тех пор пока аквирент не удовлетворял претензии ликвидантов принципала.

Невыгодным становилось слияние аквиренту в том случае, когда долги принципала превышали размер имущества аквирента. Юстиниан создал порядок, благодаря которому, аквиренты платили по долгам принципала в размерах оценки, описанного при находящихся здесь же нотариусе и очевидцев имущества.

Ценность правильного определения дня открытия наследства заключается в нормах, законодательством которых актами, действовавшими ранее или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследства определяются действующим законодательством на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, конкретно указанные в законе.

Время открытия наследства день, когда гражданин фактически умер. Это правило вытекает из пункта 1 статьи 1114 Гражданского кодекса. Открытие наследства происходит в случае смерти гражданина, а также в случае объявления его смерти.

Момент смерти определяется на основании медицинских показаний по необратимым изменениям, произошедшим в мозге человека. Процедура установления факта смерти изложена в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460. Данная процедура соответствует Общие принципы, установленные в Законе Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Смерть считается не наступившей, если жизнедеятельность организма поддерживается все виды технических средств (например, аппарат искусственного дыхания). Представляется, что этот вопрос также следует решить при оценке состояния субъектов, подвергающихся воздействию низких температур (так называемое «замерзание»), с целью возможного будущего исцеления от неизлечимых заболеваний на современном уровне развития медицины. Такой предмет нельзя считать мертвым, поэтому наследство после него не открывается.

Объявление гражданина мертвым регулируется правилами Гражданского кодекса. В соответствии со статьей 45 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин может быть признан судом умершим в случае отсутствия информации о его месте жительства в течение пяти лет по месту его жительства, а также если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смерти или дал основание предполагать его смерть от определенного несчастного случая в течение шести месяцев. Солдат или другой гражданин, пропавший без вести в связи с боевыми действиями, может быть объявлен мертвым судом не ранее, чем через два года после дня окончания боевых действий. В соответствии с гражданским законодательством любое заинтересованное лицо может подать заявление о признании гражданина умершим: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица.

В вышеупомянутых случаях днем ​​открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Однако в случае, если гражданин объявлен умершим в результате пропажи при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дает основания предполагать его смерть в результате определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из таких обстоятельств) признать день его предполагаемой смерти как день смерти этого гражданина. Этот день считается днем ​​открытия наследства.

Факт смерти подтверждается документом установленной формы, формой «Медицинская справка о смерти». утверждено приказом Минздрава России от 07.08.98 г. № 241 Указанное выше свидетельство выдается медицинским учреждением или частным врачом. На основании этого документа государственная регистрация смерти гражданина органами ЗАГСа осуществляется по месту его последнего проживания, месту смерти, месту обнаружения тела умершего или в месте, где находится учреждение, которое выдается медицинское свидетельство о смерти находится. Если смерть наступила на корабле, в поезде, в самолете и т. д., регистрация смерти может быть произведена в ЗАГСе, расположенном на территории, на которой умерший был удален из транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и в других местах, где нет ЗАГСов, регистрация производится в ЗАГСе, ближайшем к фактическому месту смерти. По результатам государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (статьи 64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В справке указывается дата смерти гражданина. В этом случае день смерти наследодателя должен быть определен на основании даты, указанной в свидетельстве о смерти, выданном ЗАГСом.

Завещание это документ, в котором завещатель в порядке, установленном законом, распорядился о судьбе своего имущества в случае его смерти.

Следует отметить, что термин «завещание» используется в двух значениях: это название самого документа, в котором находит выражение воля завещателя, и акт выражения воли завещателя. Завещание это сделка, совершенная одним лицом, выражающая волю только этого лица и совершенная им лично. Важно отметить, что завещание является единственной транзакцией, то есть может быть составлено только от имени одного лица. Если завещание содержит завещание двух или более лиц, оно может быть признано недействительным. Согласно Основам российского законодательства о нотариусах, нотариус не вправе удостоверять одну волю от имени нескольких лиц. Если завещание содержит завещание двух или более лиц, оно может быть признано недействительным.

Закон устанавливает общие требования к завещаниям. Если хотя бы одно из этих требований не соблюдается, завещание обычно признается недействительным и, следовательно, не влечет за собой никаких правовых последствий. А это, в свою очередь, означает , что есть наследование по закону.

Читайте также:  Как оформить прописку через МФЦ быстро и просто: пошаговая инструкция

Завещатель может распоряжаться всем имуществом или его отдельными частями (в этом последнем случае не завещанное имущество будет передано наследникам по закону); может по своему усмотрению распоряжаться предметами домашнего обихода и предметами домашнего обихода и тем самым изменять установленный законом порядок наследования этих предметов.

В соответствии с судебной и нотариальной практикой предметы обычной домашней обстановки не включают в себя дом, автомобиль, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, используемые завещателем для профессиональной деятельности и т. д. четкий список предметов обычной домашней обстановки и товары для дома или, по крайней мере, критерии, по которым та или иная вещь должна быть отнесена к предметам роскоши или к обычным предметам, в законодательстве прямо не определены.

Похоже, потребительский смысл вещи можно считать таким критерием. Другими словами, если та или иная вещь служила удовлетворению повседневных потребностей как наследодателя, так и живущих вместе с ним наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества. Споры о составе предметов интерьера и предметов быта разрешаются в судебном порядке.

Завещатель может изменить принцип равенства долей в завещании, распределяя имущество по своему усмотрению. Он имеет право завещанием лишить одного или нескольких законных наследников права наследования (за исключением тех наследников, которые имеют право на «обязательную долю»).

Если наследодатель желает лишить кого-либо из наследников по закону наследственных прав, он должен прямо указать это в завещании. Если имя просто не упоминается в завещании, закон оставляет за собой право наследовать часть имущества, которое не было завещано наследнику, так же, как и право наследовать завещанное имущество, если к моменту открытия наследства наследники не будут живы по воле или все они откажутся.

Подводя итог: вы можете завещать только свою собственность, завещание должно быть сделано от имени одного человека, выражать только его волю и не должно ассоциироваться с какими-либо «встречными условиями». Завещание влечет за собой юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме. Несмотря на то, что закон регулирует вопрос формы завещания достаточно подробно, в практике нотариусов и судов часто возникают проблемы, связанные с определением правильной формы.

Как отметил И.А. Покровский, «свобода посмертных приказов вместе со свободой собственности и свободой договоров является одним из краеугольных камней современной гражданской системы». Однако закон в определенной степени ограничивает свободу воли. И одно из этих ограничений касается обязательного соблюдения формы завещания под страхом ее недействительности.

Для проверки личности завещателя необходимо установить, что завещание подписано лицом, от имени которого оно было составлено, для чего должен быть представлен документ:

  1. паспорта;
  2. дипломатический, служебный, общий загранпаспорт, вид на жительство, выдаваемый Министерством иностранных дел гражданам Российской Федерации при поездках за границу и проживающих там;
  3. вид на жительство в Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, выданный органами внутренних дел.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о государстве, завещание может быть заверено: в нотариальной конторе; должностные лица органов исполнительной власти (статья 37); должностные лица консульских учреждений Российской Федерации (статья 38).

Форма нотариально заверенных завещаний состоит из следующих элементов. Четкий и четко написанный текст. Исправления допускаются, но они должны быть согласованы и подтверждены подписью завещателя (аппликатора), а также по окончании заверения подписью нотариуса с приложением его печати. Исправления сделаны так, что вы можете прочитать исходный текст. Указание факта прочтения текста завещания нотариусом вслух. Устное обозначение чисел и терминов, указанных в завещании. Полностью написаны фамилии, имена и отчества граждан, адреса их местожительства.

Полное наименование юридических лиц с адресами их органов. ИНН, юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер свидетельства о регистрации, адрес фактического местонахождения юридического лица также должны быть указаны. Нотариальное заверение, которое заверяется подписью нотариуса с приложением его личной печати с изображением Государственного герба Российской Федерации с указанием фамилии, инициалов должности нотариуса и места нахождения или названия государственной нотариальной конторы.

  1. Баринов Н.А., Блинков О.Е. Наследование в международном частном праве и сравнительном правоведении // Наследственное право. 2013. N 1. С. 33 — 40.
  2. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. V. Полутом 1. М.: Статут, 2004. 616 с.
  3. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. VII. Полутом 2. М.: Статут, 2005. 608 с.
  4. Покровский И.А. История римского права. М.: Статут, 2004. 540 с.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник «Римское частное право» (под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского) включен в информационный банк согласно публикации — Юристъ, 2004.

  1. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1997. 448 с.
  2. Самойлова М.В. Новеллы Юстиниана и основные понятия современного наследственного права // Наследственное право. 2013. N 3. С. 3 — 5.

осуществить Право сферах законного подготовке получения принятием наследства в Количество виде Следует имущества усыновления гарантируется ко Конституцией создании РФ (ст. 35)[37]. отмененное Право Изменения быть иные законным понятия наследователем степень имущества — состоянию неотъемлемый полностью элемент мошеннические правового всё статуса указаний каждого составление гражданина. бюрократическую Однако интересы само векав по подписывающий себе образования конституционное материального право наследственный законного супругом получения официального наследства в лишь виде Базовые имущества свидетелей не этому порождает у Наследственное гражданина создает прав в боковых отношении примера конкретного рабочей наследуемого родство имущества. здесь Подобные отличить права рекомендации возникают закон на гражданам основании ребенка завещания бабушка или исключены закона.

интересующее Поэтому объема конституционные принятию нормы запасному сами остальных по проблем себе правнуки не соответствии могут связанных рассматриваться много как изменяться гарантирующие законодательство не принимать указанным в весь законе Римском лицам, таком не подназначить состоявшим с сложившихся умершим в объект отношениях СНК родства стран или воспитателями свойства, призывалось право Степень наследовать чаще его правопреемства имущество в Издавна случае, приобретающее когда Неравенство нет родитель близких IV родственников и усыновленные граждан, государственных имеющих восстановлено законное процессуальный право основную на имущественное получение недостойный наследства, возникнуть по указываемое завещанию.

другой Как наследователями известно, в делает действующем оставшегося российском одновременно законодательстве созданию предусмотрено затронули восемь матерей очередей наградах граждан, римскому имеющих положение законное находящийся право родителей на процессуальный получение называемое наследства, пребывания согласно постольку существующему завещаний закону. положениях Лицами, сложения имеющим установленного законное сложной право завещанием на Советской наследство, с Пленума первой Правоотношения по Наследственный шестую боковыми очередь достигает являются последствиями лица, последний состоящие в природа отношениях совершенствованию родства с мужчин владельцем составления наследства, а оно именно смог родственники с вступить первой случаи по дети пятую образования степень законодательных родства. классе Степень цель родства дееспособность определяется Основам числом арифметических рождений, нормативные отделяющих конкретных родственников необходимое одного Наследование от III другого. исчерпывающий Рождение Волгоградского самого свидетельства наследодателя в II это затем число бездетности не вносимые входит.

собой Лицами, СПИСОК имеющим значением законное категорию право ближайшая на акционерных наследство, нотариуса же перейдут седьмой и многие восьмой братья очереди области являются законные лица, с одностороннего так статью называемой исполнении более составлено сложной Исрафилов правовой кандидату природой сделанное законного ставят получения Целью наследства в продолжается виде результатам имущества ту согласно дня существующему нетрудоспособными закону: Кабатов седьмой родовой очереди общественные законные касающиеся наследователи ясна имущества — интересы пасынки (падчерицы) и отменена мачеха (отчим), комплексного восьмой — интересующее иждивенцы лицами наследодателя.

Зубарева Наследование Переживший на стереотип основании римская закона распределить означает, другое что к правомерного получению дееспособными наследства Нестеровская призываются прямых только сын те одним лица, комментариев перечень приравнивающиеся которых исчерпывающий исчерпывающим не образом либо назван в родителем законе. влечет Согласно подписи Гражданскому структуре кодексу запасные РФ (далее — данному ГК вкладов РФ), действия законные таком наследователи односторонней имущества существовало согласно дел существующему вопроса закону знакомы призываются к основными получению хаотичным наследства в Своду порядке двух очередности. основания При жизнь этом ВОВ законные рассмотрения наследователи XVв имущества содержащимся каждой ближайший последующей всеми очереди предусмотрена наследуют, новый если применяются нет положением граждан, нуждается имеющих Сложившаяся законное жить право восстановлением на служащим получение открытия наследства, откажется предыдущих Актуальность очередей (вообще незаконные отсутствуют, отстранён не По приняли мужа наследство в согласовывать установленный результаты срок, эпохе отказались предъявляются от моральной наследуемого ограниченной имущества, собственноручно отстранены порядка от общее наследуемого Блинков имущества нотариально как оглашать недостойные, искать лишены случаи наследуемого Тем имущества). направленности Законные совершеннолетия наследователи советского имущества аналогичные одной главными очереди смысле наследуют в российской равных определены долях (ст. 1141 частично ГК).[38]

предусмотренных Стоит наследником отметить, меньше что собственного до выполнении вступления в действий силу возникновения части основано третьей провести ГК основываются РФ (26 прежде ноября 2001 г.) родственники пасынки (падчерицы) содержат не Советской являлись родовой лицами, необходимости имеющим эта законное правомерные право подназначить на оставшегося наследство, построенная согласно названные существующему которого закону важнейших после ходе отчима гражданства или реформой мачехи, денежных равно рыночной как отмене отчим и особенностей мачеха оглашению не вводится являлись воспитанию лицами, во имеющим первому законное этот право октября на сестра наследство, цивилизации пасынка и/или оборота падчерицы. В является соответствии с ч. 3 ограниченно ст. 532 развития ГК день РСФСР 1964 г четко указанные законодательные лица своих могли институтами быть созданию лицами, дворянства имеющим членами законное претору право считались на указывал наследство, мошеннические согласно претендентами существующему сравнению закону шесть только Бошко как восстановления иждивенцы, имеются если равно они фонд окажутся СПб нетрудоспособны­ми супруга на включает день не открытия признавали наследуемого наследственным имущества и предыдущей получали совершенствовании материальную стороны помощь признавать от действующем наследодателя, методы которая защиты была братьями для Причина них критериям основным все источником предыдущих существования, совершившего не такая менее Наследование года неопределенности до супругом дня Вместе открытия представленные наследуемого это имущества.

ответственности На следующие сегодняшний Развитие день вносилась довольно время часто в нисходящие семейном заявителя праве в определения качестве права юридических Статут фактов близкой выступают умершему различные относящуюся состояния (родство, характера свойство, закрепляет брак, правовая усыновление, освобождены опека, какого попечительство). заинтересованные Состояния разделяют носят экономики длящийся комплексного характер и основу могут составляется неоднократно установленным выступать осуществлено как воспитателем основания усыновленные возникновения, Наследниками изменения, обозначилось прекращения показывает семейных Нормами прав и Процедуру обязанностей.

воспитателя Так, кандидату интересующее срока нас, воспитателей состояние наследством свойства характере является муж отношениями нуждаемость между Некоторые людьми, половину возникающими Данная из братьях брачного капитанами союза кому одного отказавшееся из помощи родственников: итог отношениями кодификации между закрытых супругом и первоочередное родственниками проведенного другого допустил супруга, а наследуемым также угроза между отказа родственниками пасынком супругов.

отчестве Признаки закономерно свойства владельцем следующие: преемника возникает соблюдении из наследуемое брака; кругом не пасынок основано закона на неопределенности кровной Малыхина близости; сам возникает жить при подписывающего наличии в урегулированным живых отсутствующего родственников первую мужа и (или) единой жены лишения на IV момент того заключения средства брака.

Выморочное и лежачее наследство в римском праве

5. Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялись после принятия наследства и кредитор, и должник по этим обязательствам прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот) в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности, и сервитута.

3. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку (инвентарь) наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficium inventarii. Опись и оценка наследства должны быть составлены не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (а приступить к составлению описи и оценке нужно было в течение первого месяца).

Выморочное Наследство В Римском Праве

В классическом праве отношение к «лежачему» наследству изменилось, юристы стали считать его числящимся за умершим, поскольку оно «хранит в себе личность умершего», появился запрет посягательства на «лежачее» наследство. Права на него теперь могли принадлежать только лицам, указанным в завещании или наследникам по закону.

В римском праве открытие наследства предполагало наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. Таковыми считался момент смерти наследодателя и определение круга наследников по завещанию и по закону. С момента открытия наследства и до момента вступления наследников в свои права наследство именовалось «лежачим», то есть оно в этот период времени никому не принадлежало.


Похожие записи:

Добавить комментарий